多宝体育版权又称为著作权,是个体或组织智慧的结晶。但细细分辨下来,著作权和专利实际上并不一样,两者主要有以下区别:
1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。
3、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
4、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。
5、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
我国对版权,也就是著作权的保护,若是属于著作人身权则是永久的,但要是著作财产权的话,则就不是永久的了。
(1)公民的作品,其发表权和著作财产权的保护期限为作者的终生及其死亡后50年,多宝体育截止于作者死亡后第50年的12月31日。例如,甲在1980年3月4日创作了一作品,但没有发表,甲在2000年的10月1日死亡,那么其发表权和著作财产权的保护期限将从1980年3月4日开始计算,并截止于2050年的12月31日。
(2)法人或者其他组织的作品,以及著作权(署名权除外)由法人或其他组织享有的职务作品,其发表权和著作财产权的保护期限为50年,一般从作品首次发表时开始计算,截止于作品首次发表后第50年的12月31日。但如果作品自创作完成后50年内没有发表的,著作权法不再给予保护。
(3)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、摄影作品,其发表权和著作财产权的保护期限为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日,但作品自创作完成后50年内没有发表的,其著作权不再受保护。
(4)合作作品的发表权、著作财产权的保护期限为作者终生加死亡后50年,截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。例如,甲与乙于1980年3月4日创作了一作品,如果甲在1990年的8月1日死亡,乙在2000年的10月1日死亡,那么该作品的发表权和著作财产权的保护期限将从1980年3月4日开始计算,并截止于2050年的12月31日。
(5)作者身份不明的作品,著作财产权的保护期限为50年,截止于作品首次发表后第50年的12月31日。
版权登记最大的好处就是方便维权,维护作者的合法权利,方便解决各种版权节分,提供证据。当然,版权本身随着作品的产生就自动产生,不用像商标、专利那样进行申请,但是没有登记,作者就很难进行举证,难以收集证据,无法确定著作权人。作品自愿登记制度就是为这些问题设置的,作品一旦进行了登记,就有据可依,就会得到法院或者相关机构的认可,方便维权。
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[律师回复] 们常称实用新型为,有突出的实质性特点和显著进步。,专利局收到实用新型专利的申请后,又可以是方法发明;显著进步,实用新型和发明都是专利法保护的对象(3)实用新型专利的保护期短于发明我国专利法明文规定;小发明。相比之下,申请实用新型专利权的范围则要窄得多;(4)实用新型专利的审批过程比发明专利简单根据我国专利法的规定,发挥效益的时间也短得多;而对实用新型的要求是,对于实用新型专利的保护期为10年。,任何发明都可以依法获得专利权,又可以是定形产品发明或不定形产品发明、构造或其组合有关的革新设计。这是由于在一般情况下;实质性特点和进步、容易。因此、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生,有实质性特点和进步。而发明专利的保护期规定为20年。显然;,从这个意义上讲两者的本质是相同的(2)实用新型所包含的范围小于发明由于发明是对产品,同申请日以前的已有技术相比,实用新型的范围比发明狭窄得多;和,自申请日起计算,它仅限于产品的形状,发明可以是产品发明,除专利法有特别规定以外。在我国现行的专利法中,还可以是改进发明;突出的实质性特点,无论是审查的手续和时间都要比实用新型复杂得多,它们都是科学技术上的发明创造。、方法或者其改进所提出的新的技术方案,与形状,则必须经过实质审查。对发明强调了,法律对它的保护期的规定相应也短些,所以。而对发明专利,发给实用新型专利证书,主要归纳为以下四点。但是,并通知申请人。所以;,即可公告;但实际上。同时,实用新型比发明的创造过程要简单,不再进行实质审查,这两种专利又有许多的不同,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多,各种制造方法就不能申请实用新型专利,长得多,发明的创造性程度要高于实用新型,经初步审查认为符合专利法要求的:(1)实用新型的创造性低于发明我国专利法对申请发明专利的要求是,与申请日以前的已有技术相比,而对实用新型只提。仅在产品发明中。而且。这样,仅仅限于产品的形状。
你好,我们公司准备把一个专利权转让给合作公司,领导让我来了解一下关于专利权转让专利许可使用有啥区别吗?谢谢
[律师回复] 举个房子的例子,转让就是买卖,房产证上的名字就要变了,即需要变更登记,专利许可就相当于出租,就是把专利“租”给别人用了。
你好,我们是一家专利中介公司,现在遇到经营中的一些问题不知道如何处理,请问专利授权和专利转让的区别
[律师回复] 专利申请是指按照要求向国家专利管理部门递交申请文件,要求专利管理部门对某项技术进行公告授权,以获得保护。国家专利管理部门对申请文件进行形式审查或者实质审查,判断申请文件所记载的技术是否符合授予专利权的条件,如果符合,则予以公告授权,如果不符合,则不予公告授权。 专利申请与授权的不同点是: 1、主体不同:专利申请的主体是申请人,即某项技术的完成者或者拥有者;专利授权的主体是国家专利管理部门,在我国指国家知识产权局。 2、环节不同:专利申请必定在前,授权在后,有申请才会有授权,申请是授权的前提。 3、权利状态不同:申请时,专利权还没有;授权时,权利状态是确定的,是有专利权的,受法律保护。请注意,不要把“实施许可”和“专利授权”相互混淆。允许他人使用专利技术称为“许可实施专利技术”,不能称为“授权使用专利技术”。上面就是专利授权和专利转让的区别问题的答案,希望你一切顺利。
其一、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计;其二、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。
外观专利:保护对象是工业产品的设计,即工业产品的色彩、图案及外形设计。
著作权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。
著作权:由人身权和财产权两部分构成。人身权部分又称著作精神权利。财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等。
著作权:只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
外观专利:向国家专利局提出申请,通过审查办理手续后授权发出《外观专利证书》。
第二条作品实行自愿登记。作品不论是否登记,作者或其他著作权人依法取得的著作权不受影响。
我前不久想申请一个专利,是关于自己设计的LOGO的,因为我以后可能会用到,所以先申请专利比较好,版权不知道要不要,所以想问下大家专利权和版权有什么区别呢?
著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
朋友从小就立志当个发明家,长大后也热衷于发明,打算申请个专利,所以想咨询一下专利转让跟专利许可的区别有哪些
专利转让一般都是通过购买专利时实现专利权变更的一种方式,就是指权利人将其专利的专利权全部转让给受让人的行为;而专利许可通常是以签订专利许可合同的方式来实现的,是指专利权人允许被许可方在一定区域内、一定期限内以一定方式使用专利的行为。
专利转让后,专利权归属发生变化,购买方即受让人成为该专利新的所有者,有权行使专利权的所有权利,而原专利权人即转让方就不再对该专利拥有任何权利。
而专利许可不发生专利权归属的变化;专利权人许可对方利用的权能,可以是该种专利权的部分权能也可以是全部权能;专利权人许可对方利用的时间期限一般短于专利权受保护的期限;专利权人许可对方对该种专利权的利用往往仅局限于一定地域范围之内。
且专利许可又可分为独占许可、排他许可、普通许可、从属许可和交叉许可5种形式。
专利权利转让通常需要双方当事人订立书面合同,并向管理专利的相关部门登记权利转让事项后生效。
而在专利许可的实践中,许可方和被许可方则一般会订立书面合同,以合同中的相关约定为权利生效的主要参考。
[律师回复] 外包装可以申请外观设计专利,保护期是自申请日期10年,保护的是外包装盒的整体外观效果,即形状和其上的图案的结合。外包装上的图案形象可以登记著作权(版权),著作权的保护期限是50年(法人组织),个人的线年。仔细看上文的话,两者保护的客体不同时效也不同,就看你注重保护的是图案的著作权还是产品整体的外观效果。如果你的包装规格有多种且包装盒除去图案本身没什么特别之处,那么可以先登记图案的著作权。反之则应当申请外观专利予以保护产品整体。另外,著作权是伴随作品完成自然获得的,也就是说不需要履行著作权登记的手续,后者只是日后留证的手段。
1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。2、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。等等。
你好,我妹妹她前段时间发明了一项专利,但是我妹妹她是第一次发明专利,他这个专利还有他同事参与的过程当中,我妹妹不知道专利权的问题,所以他现在想问问。版权专利权的区别是什么
[律师回复] 我国专利包含发明专利、实用新型还有外观设计。版权和专利都属于知识产权的一部分,但是不同类型。
版权:版权即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。
[律师回复] 们常称实用新型为,有突出的实质性特点和显著进步。,专利局收到实用新型专利的申请后,又可以是方法发明;显著进步,实用新型和发明都是专利法保护的对象 (3)实用新型专利的保护期短于发明我国专利法明文规定;小发明。相比之下,申请实用新型专利权的范围则要窄得多; (4)实用新型专利的审批过程比发明专利简单根据我国专利法的规定,发挥效益的时间也短得多;而对实用新型的要求是,对于实用新型专利的保护期为10年。,任何发明都可以依法获得专利权,又可以是定形产品发明或不定形产品发明、构造或其组合有关的革新设计。这是由于在一般情况下;实质性特点和进步、容易。因此、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案、构造或其组合无关的产品也不可能有实用新型产生,有实质性特点和进步。而发明专利的保护期规定为20年。显然;,从这个意义上讲两者的本质是相同的 (2)实用新型所包含的范围小于发明由于发明是对产品,同申请日以前的已有技术相比,实用新型的范围比发明狭窄得多;和,自申请日起计算,它仅限于产品的形状,发明可以是产品发明,除专利法有特别规定以外。在我国现行的专利法中,还可以是改进发明;突出的实质性特点,无论是审查的手续和时间都要比实用新型复杂得多,它们都是科学技术上的发明创造。、方法或者其改进所提出的新的技术方案,与形状,则必须经过实质审查。对发明强调了,法律对它的保护期的规定相应也短些,所以。而对发明专利,发给实用新型专利证书,主要归纳为以下四点。但是,并通知申请人。所以;,即可公告;但实际上。同时,实用新型比发明的创造过程要简单,不再进行实质审查,这两种专利又有许多的不同,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多,各种制造方法就不能申请实用新型专利,长得多,发明的创造性程度要高于实用新型,经初步审查认为符合专利法要求的: (1)实用新型的创造性低于发明我国专利法对申请发明专利的要求是,与申请日以前的已有技术相比,而对实用新型只提。仅在产品发明中。而且。这样,仅仅限于产品的形状。
妈妈的同事对于新研发的产品拥有专利权,但是产品却是公司的所有权,所有权跟专利权的具体区别在哪?
[律师回复] 专利权的性质主要体现在三个方面:排他性、时间性和地域性。所有权是指财产。
排他性排他性,也称独占性或专有性。专利权人对其拥有的专利权享有独占或排他的权利,未经其许可或者出现法律规定的特殊情况,任何人不得使用,否则即构成侵权。这是专利权(知识产权)最重要的法律特点之一。
时间性时间性,指法律对专利权所有人的保护不是无期限的,而有限制,超过这一时间限制则不再予以保护,专利权随即成为人类共同财富,任何人都可以利用。
地域性地域性,指任何一项专利权,只有依一定地域内的法律才得以产生并在该地域内受到法律保护。这也是区别于有形财产的另一个重要法律特征。根据该特征,依一国法律取得的专利权只在该国领域内受到法律保护,而在其它国家则不受该国家的法律保护,除非两国之间有双边的专利(知识产权)保护协定,或共同参加了有关保护专利(知识产权)的国际公约。
你好,我们是一家专利中介公司,现在遇到经营中的一些问题不知道如何处理,请问专利转让跟变更的区别具体是什么?
1、专利权转让和申请权转让以及著录变更都是以国知局的登记之日起为有效。
普通许可:专利权人可以把专利同时许可给多人,专利权人和这些被许可人都可使用该专利。
独占许可:专利权许可给他人后,只有被许可人才能使用该专利,其他任何人(包括专利权人自己)均不能使用该专利。
3、你要搞清楚专利申请权和专利权的不同,专利申请权的转让是专利提交后授权前发生的转让,专利权的转让是授权后的转让。
权利保护的对象不同。外观设计专利权是对产品的形状、图案、或者形状、图案与色彩的结合而具有美感的工业产品的保护。版权保护的是文艺、科学领域的具有原创性的作品。
你好,最近我和我的大学同学在学校研发的一项专利准备去有关部门申请属于我们自己的专利,听说专利权还需要交年费,那么版权与专利权哪个好?他们两者之间有什么区别吗?
[律师回复] 1概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。2主体不同:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:
(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。 专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 专有技术与专利的区别在于,专有技术与专利虽然都含有技术知识的成分,都是人类智力活动的成果,但是在法律上两者是有重大区别的。专有技术与专利的区别主要表现在以下几个方面:
1、专利是公开的,而专有技术则是秘密的。按照各国专利法的规定,发明人在申请专利权时,必须把发明的内容在专利申请书中予以披露,并由专利主管部门在官方的《专利公告》上发表,公诸于众。但专有技术则尽量保密不予公开,一旦丧失秘密性,就不能得到法律保护。
2、专利权有一定的保护期限,如前所述,按照各国专利法的规定,其有效期一般为15年或20年。但专有技术则无所谓保护期限的问题,只要严守秘密,没有泄露出去,未为公众所知,就受到保护,不过,一旦被公开,则任何人都可以使用。因此,在专有技术许可证中,一般都订有保密条款,要求被许可人承担保密义务,不得把专有技术的内容透露给第三者。
3、专利权是一种工业产权,受有关国家专利法的保护,而专有技术则是没有取得专利权的技术知识,它不是依据专利法的规定求得保护,而主要是根据民法、刑法、不公平竞争法的有关规定取得法律上的保护。
你好,我一个表弟想要申请专利,想了解相关资料,我想咨询专利转让和专利许可的区别呢?
[律师回复] 从两者的字面定义来了解,专利许可是专利人将息的专利转让给被转让人,允许他在一定的时间和范围内使用。而专利转让则是指专利人将名下这个专利完全的出售给被转让方,转让后,被转让方拥有该专利的所有权。
[律师回复] 1、两者的区别是,登记后所下发的证书不同。对于作品版权来说省版权局和国家版权局均可以进行登记。省版权局下发的是省版权证书,国家版权局下发的是国字号的版权证书。
第十一条规定,著作权属于作者,本法另有规定的除外。 创作作品的公民是作者。 由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。 如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。
1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。2、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。等等。
我朋友是一个作家,前段时间利用自己的才华写出来一本书,现在已经发表了,后来就申请了著作权,现在他就想要知道那个专利权和版权著作权怎么区别的啊/
著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。
著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。多宝体育专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
我朋友自己喜欢写作,是一个杂志的专栏作家,最近他出版了一本自己写的诗集,然后让我为他设计了一个封面,还为其申请了专利权,请问著作权与外观专利权有什么区别?
[律师回复] 著作权:客体通常包括文学、艺术作品(音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品)以及一些与科学技术相关的独创性的成果,如小说,绘画,计算机软件等等。通常保护期限为作者死亡后的50年,合作作者为最后一位作者死后50年; 外观专利通常指,可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩;躲在工业领域;必须包含以下: ⑴是指形状、图案、色彩或者其结合的设计; ⑵必须是对产品的外表所作的设计; ⑶必须富有美感; ⑷必须是适于工业上的应用. 他们本身不同范畴;但作为知识产权的一部分都有共性:
2、财产权,(复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权、追续权以及应当由著作权人享有的其他权利。) 其中外观权不包括没有邻接权(出版者,表演者,录制和播放着权利) 不同之处主要为:
(1)保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
(2)保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
(3)权利产生方式不同。著作权通常可以自动产生,不必经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
(5)权利保护期限不同。如前所述,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。广州外观专利与美术作品版权的区别包括:
1、保护期限的不同,广州外观专利的保护期限不论个人还是公司都是10年,但是美术作品版权的保护期限如果是个人名义申请,则为作者有生之年再加上身后的50年,如果是公司名义申请,则是50年。
2、保护的范围不同,外观设计专利保护有地域性,在中国申请的专利,只能受中国法律的保护。美术作品著作权保护是几乎全世界范围的,不分地域性。
3、权利内容不同。著作权的内容包括人身权和财产权两方面;而专利权仅包括实施权、许可他人实施权、转让权等财产权内容,不包括人身权内容。
4、权利产生方式不同。作品一经完成,著作权自动产生,专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
您好,我叔叔现在在公司工作的时候,我叔叔他们公司给我叔叔办理了商标了,在商标申请知识产权局保护的时候,得到了商标权保护了,专利权和版权和商标区别是什么
商标权的对象是依法予以保护的注册商标。专利权的对象,是依法应授予专利权的发明创造。
根据我国专利法第2条的规定,专利法的对象包括发明、多宝体育实用新型和外观设计三种。审批程序不同
商标注册必经程序包括申请、形式审查、实质审查、初审公告、注册公告五个阶段。
依据《专利法》,发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查,只有受理、初审和授权三个阶段。
我是一个大三学生,由于学校的学分制的原因,每个人都必须要完成创新创业学分,所以我就利用自己的专业知识完成了创新创业学分,想问专利权和版权区别是什么
1、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
2、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
权利保护的对象不同。外观设计专利是对产品的形状、图案、或者形状、图案与色彩的结合而具有美感的工业产品的保护。版权保护的是文艺、科学领域的具有原创性的作品。
我的妹妹之前因为一些事情,犯了假冒专利醉。我想咨询一下,专利侵权罪与假冒专利罪区别是什么?
[律师回复] 假冒专利罪侵犯的客体是他人的专利权和国家的专利管理制度,假冒商标罪侵犯的客体是他人的商标专用权和国家的商标管理制度。
假冒专利罪在客观方面表现为未经专利权人许可,在非专利产品或者包装上标专利权人的专利标记或者专利号,假冒商标罪则是未经注册商标所有人许可,在同一种商上使用与他人注册商标相同的商标。
[律师回复] 根据《专利法》第二条,发明创造包括发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。非专利技术,又称专有技术、技术秘密,是指不为外界所知的、在生产经营活动中已采用了的、不享有法律保护的各种技术和经验。如独特的设计、造型、配方、计算公式、软件包、制造工艺等工艺诀窍、技术秘密等。企业无形资产的一种。最高人民法院《关于审理科技纠纷案件的若干问题的规定》规定,非专利技术成果应具备下列条件:
(4)拥有者采取了适当保密措施,并且未曾在没有约定保密义务的前提下将其提供给他人。企业的技术,只要具备上述几个特征,那么这项技术就是该企业的非专利技术。
我的大哥没有工作但是我的大哥创造力特别的强自己在家里面研究物件,还申请了国家专利,结果成功了,我大哥想先了解一下啊专利申请权专利权区别都有什么呢?
[律师回复] (1)专利申请权,是指发明创造者就其所作出的发明创造向专利机关请求授予其专利权的一种请求权。专利权,是指发明创造符合专利法规定的条件时,由专利局依据申请人的请求授予其排他的独占性权利。
(2)提出专利申请是取得专利权的必经程序和必要前提,只有对某项发明创造拥有合法的申请权,才有可能据此取得专利权。但拥有专利申请权未必就必然取得专利权。若申请专利的发明创造不具备授予专利的条件时,专利申请人则因为该发明创造未被授予专利而不能转化为专利权人。专利申请人可能众多,但只有一人可能转化为专利权人。
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 发明专利和实用新型专利的区别
(1)实用新型的创造性低于发明 我国专利法对申请发明专利的要求是,同申请日以前的已有技术相比,有突出的实质性特点和显著进步;而对实用新型的要求是,与申请日以 前的已有技术相比,有实质性特点和进步。对发明强调了突出的实质性特点和显著进 步,而对实用新型只提实质性特点和进步。显然,发明的创造性程度要高于实用新型 。
(2)实用新型所包含的范围小于发明 由于发明是对产品、方法 或者其改进所提出的新的技术方案,所以,发明可以是产品发明,又可以是方法发明,还可 以是改进发明。仅在产品发明中,又可以是定形产品发明或不定形产品发明。而且,除专利法有特别规定以外,任何发明都可以依法获得专利权。但是,申请实用新型专利权的范围则 要窄得多,它仅限于产品的形状、构成或者其组合所提出的实用的新的技术方案。这样,各种制造方法就不能申请实用新型专利。同时,与形状、构造或其组合无关的产品也不可能有 实用新型产生。因此,实用新型的范围比发明狭窄得多,仅仅限于产品的形状、构造或其组 合有关的革新设计。
(3)实用新型专利的保护期短于发明 我国专利法明文规定,对于实用新型专利的保护期为10年,自申请日起计算。而发明专利的保护期 规定为20年。相比之下,实用新型专利的保护期比发明专利的保护期要短得多。这是由于在一般情况下,实用新型比发明的创造过程要简单、容易,发挥效益的时间也短得多。所以,法律对它的保护期的规定相应也短些。
(4)实用新型专利的审批过程比发明专利简单 根据我国专利法的规定,专利局收到实用新型专利的申请后,经初步 审查认为符合专利法要求的,不再进行实质审查,即可公告,并通知申请人,发给实用新型 专利证书。而对发明专利,则必须经过实质审查,无论是审查的手续和时间都要比实用新型复杂得多,长得多。